簡析民事再審檢察建議的現(xiàn)狀與未來論文
一、前言
2012 年,新修訂的《民事訴訟法》增設(shè)了檢察建議,打破了先前以抗訴作為檢察監(jiān)督唯一路徑的局面。在此背景下,我們?nèi)孕杷伎? 民事檢察建議作為行使檢察權(quán)的一種方式,其邊際在哪里?本質(zhì)屬性又是什么? 如何劃分抗訴與再審檢察建議的作用場所?以問題為導向,本文嘗試運用規(guī)范性法解釋學的研究方法來剖析再審檢察建議的內(nèi)涵; 然后通過司法數(shù)據(jù)等指出再審檢察建議的現(xiàn)實之困,即“多而亂”; 在此基礎(chǔ)上,通過分析檢察建議的本質(zhì)屬性,提出檢察建議應(yīng)保持一定的克制,以期促進檢察監(jiān)督權(quán)、審判權(quán)和訴權(quán)間的良性運作關(guān)系。
二、民事再審檢察建議的內(nèi)涵
全國檢察機關(guān)提出再審檢察建議的件數(shù)幾乎是只升不降,且上升速度之快非抗訴件數(shù)所能媲美!睹袷略V訟法》對檢察建議的適用主體、適用情形等進行了規(guī)定,但條文并未提及檢察建議的概念、適用對象、法律效力等最基本要素,內(nèi)容概括粗疏,這就導致新設(shè)制度在可操作性上存在缺陷。
以《人民檢察院檢察建議工作規(guī)定( 試行) 》( 以下簡稱《檢察建議規(guī)定》) 、《人民檢察院民事行政抗訴案件辦案規(guī)則》( 以下簡稱《辦案規(guī)則》) 和《民事訴訟法》的規(guī)定為基礎(chǔ),筆者認為檢察建議是指檢察機關(guān)對確有明顯程序錯誤的裁判或法院人員的違法訴訟行為,向同級原審法院提出糾正建議,通過法院系統(tǒng)內(nèi)部的監(jiān)督程序糾正相關(guān)錯誤的一種監(jiān)督方式。其可分為再審檢察建議和其他檢察建議。再審檢察建議是指以生效裁判為對象的檢察建議。
三、再審檢察建議的現(xiàn)實———存在的必要性與“多而亂”的矛盾
“中國檢察機關(guān)的法律監(jiān)督制度集中體現(xiàn)了檢察制度的法治價值!睓z察建議作為檢察監(jiān)督的方式之一,具有存在的必要性。正因如此,才會出現(xiàn)圖一所示的再審檢察建議提出數(shù)與日俱增的情形。從圖一我們還可觀察到,新修訂的《民事訴訟法》實施以來,全國檢察機關(guān)提出再審檢察建議的件數(shù)第一次超過了抗訴件數(shù)。但由于條文規(guī)定粗糙,可操作性不強,在檢察建議適用的具體情形上,各地做法大相徑庭。民事檢察建議陷入了“多而亂”的困境中。筆者認為檢察院對民事訴訟的介入應(yīng)適度收斂,具體緣由在以下幾個方面:
( 一) 監(jiān)督節(jié)制主義的要求
檢察院對法院的監(jiān)督應(yīng)保持適度,而不可放任權(quán)力的任意行使。檢察院在維持原判和糾正錯判間應(yīng)取得平衡,既要盡量糾正錯誤裁判,維持法院的司法公正性,同時又要注意辯證地看待錯案,注意保護裁判的既判力,在訴權(quán)救濟、審判監(jiān)督行使和檢察監(jiān)督之間取得平衡。
( 二) 訴權(quán)和審判權(quán)的制約
當事人處分原則貫穿整個民事訴訟程序,在沒有涉及國家利益、社會公益和他人的合法權(quán)益時,如當事人不主動申訴,檢察院不得自行開啟監(jiān)督程序。民事訴訟處分原則是私法自治的體現(xiàn),檢察院提出檢察建議是代表公權(quán)力對糾紛的干預,依法謙抑是私權(quán)自治和國家干預博弈的結(jié)果。我國《憲法》確立了審判獨立原則!霸O(shè)置檢察官的目的在于通過訴訟分權(quán),實現(xiàn)法院和檢察院相互監(jiān)督,以保障司法權(quán)客觀行使!睓z察院應(yīng)在不侵害審判獨立的前提下行使檢察建議權(quán)。
( 三) 檢察機關(guān)自身能力的有限性
力量問題是一個現(xiàn)實問題,因為承載權(quán)力的同時意味著承載責任,任何一種制度的實施都必須考慮其現(xiàn)實的可能性。如圖二所示: 就全國范圍而言,目前我國存在著案多人少的矛盾,若對全部案件進行監(jiān)督,檢察機關(guān)難以承擔此重擔。
孟德斯鳩曾言: “一切有權(quán)之人都易濫用權(quán)力,必須以權(quán)力約束權(quán)力!睆摹睹袷略V訟法》修訂內(nèi)容可看出: 立法者致力于強化檢察監(jiān)督的同時對其也保持了審慎態(tài)度。這種審慎具體體現(xiàn)在哪些方面呢? 又在哪些方面尚有改進之空間呢? 這都有待立法者的進一步回答。
四、民事檢察建議的未來———權(quán)力界域的恪守
如上文所述,《民事訴訟法》對檢察建議的適用主體等進行了規(guī)定,但條文內(nèi)容概括粗疏,這將導致實踐中依然對檢察建議進行“摸著石頭過河”的嘗試,不利于維護法的統(tǒng)一性。基于此,筆者將重點對檢察建議的適用對象、范圍以及法律效力予以分析論述。
( 一) 適用對象的有限性
就理論而言,在配置檢察監(jiān)督權(quán)時,各國均以公益為標準,強調(diào)保護國家和社會利益。訴訟中,在不涉及公益的情況下,檢察監(jiān)督一般不指向私權(quán)利。檢察建議屬于檢察監(jiān)督的方式之一,故而檢察建議的適用對象理應(yīng)是法院。有學者認為訴訟參與人的訴訟行為也應(yīng)納入檢察監(jiān)督范圍。筆者不同意此觀點: 1. 我國法律規(guī)定檢察院有權(quán)對審判人員的違法行為提出檢察建議,對象僅限于審判人員; 2. 已存在防止訴訟參與人權(quán)利濫用的防線。當事人間的監(jiān)督是防止權(quán)利濫用的第一道防線; 法院對當事人訴訟行為擁有監(jiān)督管理權(quán),這是防止訴訟權(quán)利濫用的第二道防線也是最有利的防線。
就法律規(guī)范而言,新修訂的《民事訴訟法》規(guī)定“人民檢察院有權(quán)對民事訴訟活動實行法律監(jiān)督”;谏鲜龇治,筆者認為對訴訟活動應(yīng)作限縮解釋,僅指法院的審判及執(zhí)行行為而非訴訟參與人的行為。
( 二) 適用范圍的有限性
就理論而言,再審事由是再審檢察建議的中樞環(huán)節(jié),范圍如何限定直接關(guān)系到檢察建議制度的程序構(gòu)成。首先就適用的案件類型而言,檢察機關(guān)對民事訴訟的關(guān)注點應(yīng)逐漸放在涉及公益的民事案件上。再次,就具體的適用條件而言,應(yīng)明確檢察建議的'適用范圍,實現(xiàn)檢察建議事由的具體化和程序化。
就法律規(guī)范而言,《民事訴訟法》頒布前,已有若干法律對檢察建議的適用范圍予以了界定。《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于在部分地方開展民事執(zhí)行活動法律監(jiān)督試點工作的通知》( 以下簡稱《執(zhí)行試點通知》) 和《檢察建議規(guī)定》均列舉了可提出檢察建議的情形。除了對調(diào)解和部分執(zhí)行活動的適用條件為損害國家利益、社會公益外,其他均可概括為審判活動違法,這種違法更多的是從實體的角度出發(fā)!睹袷略V訟法》則是以檢察院的選擇權(quán)作為劃分其與抗訴不同作用場域的基點,檢察院在采取抗訴還是檢察建議時擁有自由裁量權(quán)。筆者認為: 檢察建議和抗訴是兩種不同的監(jiān)督模式,理應(yīng)有不同的啟動事由?赡苡捎谖覈闹貙嶓w輕程序的傳統(tǒng),也可能出于國情考慮,修改后的《民事訴訟法》依舊保持實體和程序并行的事由,而筆者認為我們應(yīng)改造檢察建議事由,使之由實體性標準向程序性標準轉(zhuǎn)化。理由在于: 1.以實體事項作為檢察建議提出事由,一方面易使法院以此為借口認定裁判無誤而拒絕啟動再審; 2. 易使得當事人在實體標準中找到某種并不存在的對應(yīng)點,從而任意要求檢察機關(guān)提出檢察建議,這就導致檢察建議接受的困難和提出的泛濫。實現(xiàn)檢察建議事由的程序化,強化了其可操作性,對于維護當事人的合法權(quán)益以及防止其濫用權(quán)利具有重要意義。
( 三) 法律效力的有限性
就理論而言,制度法律效力的配置狀況對制度預設(shè)功能的實現(xiàn)具有彌足輕重的影響,而法律制度具有何種效力是由其性質(zhì)所決定的。從語義上而言,建議是柔和地向?qū)Ψ教岢鲆庖。故而檢察建議實質(zhì)上是一種建議性的監(jiān)督權(quán)。一些學者當心若檢察建議僅僅是一種柔和的建議性意見,其在實際運行中,便會流于形式。但筆者認為: 檢察建議應(yīng)契合監(jiān)督本質(zhì)。既督促他人履行義務(wù),又不越俎代庖代行其責,不應(yīng)對案件的實質(zhì)性問題做出結(jié)論性意見。就法律規(guī)范而言,有關(guān)法律對檢察建議的效力做出了規(guī)定,即賦予檢察建議程序上的啟動力,但并未規(guī)定法官若對檢察建議置之不理,是否應(yīng)承擔法律責任。目前而言,我國檢察院和法院在檢察監(jiān)督權(quán)的范圍以及行使方式等方面還存在著較大差異,一些法院將檢察院的抗訴要求束之高閣,對其提出的檢察建議更是視若無睹。為此,為防止檢察建議形同虛設(shè),《民事訴訟法》應(yīng)賦予檢察建議程序強制力。檢察院向法院提出檢察建議后,法院應(yīng)在一定期限內(nèi)予以回復并說明理由,若未回復,有關(guān)負責人應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。
五、結(jié)語
檢察監(jiān)督的功能應(yīng)定位于有限糾錯,這與刑事審判中的“有錯必糾”存在著本質(zhì)不同。檢察建議作為檢察監(jiān)督的方式之一,應(yīng)遵循司法權(quán)的基本原理,固守在自身范圍內(nèi),在裁判有重大瑕疵的時方能啟動,避免以監(jiān)督之名行干預之實,從而促進檢察監(jiān)督權(quán)、審判權(quán)和訴權(quán)三者間的良性互動關(guān)系。同時,我們應(yīng)當看到,“檢察制度具有先天不足性,它缺少與審判制度相同的監(jiān)督機制,特別是欠缺合議制度和審級制度!睓z察機關(guān)是法官的法官,自身活動卻缺乏必要的外部監(jiān)督,會不會形成單向監(jiān)督模式,最終陷入誰來監(jiān)督監(jiān)督者的怪圈? 誰來監(jiān)督監(jiān)督者又是另一個需要我們關(guān)注的問題。
【參考文獻】
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