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      2. 英國二元律師制度的起源、演變與發(fā)展走向論文

        時間:2021-06-12 13:52:19 論文 我要投稿

        英國二元律師制度的起源、演變與發(fā)展走向論文

          論文關(guān)鍵詞: 辯護人/代理人/法律學(xué)徒/御用狀師/出庭律師/事務(wù)律師/二元律師制度

        英國二元律師制度的起源、演變與發(fā)展走向論文

          內(nèi)容提要: 英國律師產(chǎn)生伊始就分為法律辯護人和法律代理人兩部分。后來,辯護人演變?yōu)槌鐾ヂ蓭,壟斷了出庭辯護權(quán),代理人則與16世紀新興的事務(wù)律師融合一起,組成了事務(wù)律師分支,從而形成了獨具特色的二元律師結(jié)構(gòu)。20世紀末,英國政府出臺了幾項立法,對兩類律師的相互隔絕狀態(tài)做了部分調(diào)整,但二元并立的總體格局至今仍未根本改變。 英國律師制度的突出特點是二元制,即律師隊伍劃分為出庭律師和事務(wù)律師兩大部分,在組織上和業(yè)務(wù)上彼此分立,互不統(tǒng)屬。這種制度已在英國實行了數(shù)百年之久,盡管自19世紀以來不時有人對其提出批評,要求將兩類律師合而為一,但始終沒有成功。最近十幾年,要求改革的呼聲日漸高漲,迫使英國政府出臺了幾項立法,對兩類律師的相互隔絕狀態(tài)做了部分調(diào)整,但二元并立的總體格局仍然保持未變。本文擬對英國二元律師制度的起因、形成與演變過程以及未來發(fā)展走向作一簡要評述。

          一、兩類律師的最初萌芽 12-13世紀,英國開始出現(xiàn)職業(yè)律師。

          從一開始,英國就存在著法律辯護人(narratores)和法律代理人(attorneys)兩種不同的法律職業(yè)者。所謂法律辯護人,是指協(xié)助當事人進行法庭陳述和辯論的法律職業(yè)者。對于辯護人在法庭上的所言所行,當事人可以承認代表自己,也可加以糾正或補充,甚至予以否認。所謂法律代理人,是代表當事人完成整個訴訟過程的全權(quán)法律“代表”,代理人在法庭上所說所做的一切,均代表著當事人的意志,具有充分的法律效力。由于代理人一旦在訴訟中出現(xiàn)失誤往往導(dǎo)致敗訴,而辯護人出現(xiàn)失誤時當事人還有補救的機會,所以辯護人受到當事人的普遍歡迎,由此推動辯護人職業(yè)更早、更快地發(fā)展起來,與此同時,他們與代理人職業(yè)間的距離也一步步拉大。 14世紀時,隨著法庭辯護權(quán)越來越集中于辯護人手中,一套專門培養(yǎng)法庭辯護人才的法律教育制度開始成型,倫敦建立了4大律師會館。 會館學(xué)員稱作“法律學(xué)徒”(apprentices of the law),由稱作主管委員(benchers)的開業(yè)資深律師負責管理和教學(xué)。至少學(xué)習(xí)7年后,經(jīng)主管委員批準,學(xué)徒才能獲得出庭辯護資格,成為出庭律師(barrister)。不過,普通出庭律師只能代表普通當事人在巡回法庭、各郡季會法庭或城市法庭提起訴訟和出庭辯護,三大中央法庭的出庭辯護權(quán)壟斷在御用狀師(serjeant-at-law)手中。御用狀師是律師界的精英和法官的后備力量,其人數(shù)極少,常年保持在十人上下。他們由國王從執(zhí)業(yè)滿10年以上的優(yōu)秀出庭律師中封授,大約10年左右封授一次,每次約封授6-8人,以補充因死亡或有人晉升為法官造成的空缺。 相對而言,代理人的發(fā)展較為緩慢。隨著各級各類法庭的出庭辯護權(quán)逐漸被辯護人所壟斷,代理人只能從事庭審之外的某些事務(wù)性工作,如申請司法令狀、收集證據(jù)、制作法律文件等。這種工作性質(zhì)決定了他們經(jīng)常與法庭職員打交道,因此代理人與法庭的關(guān)系較為密切。此外,代理人必須在某一特定法庭上經(jīng)法官認可后,遵照規(guī)定的程序和儀式由當事人正式任命,而且只能在授予其代理權(quán)資格的法庭上開業(yè),所以,從很早的時候起,普通訴訟法庭和王座法庭就各有自己的一批固定的代理人。代理人不受律師會館管轄,法庭直接負責對他們的管理。中世紀后期,三大中央法庭不時發(fā)布命令,規(guī)范代理人的資格申請條件和職業(yè)行為。由于代理人對法庭和法官的依附性較大,所以有的學(xué)者認為代理人是一種“準法庭官職”。最后,由于工作性質(zhì)的差異,代理人和辯護人的教育內(nèi)容和方式也有所不同。代理人主要就學(xué)于大法官庭法律學(xué)校(Inns of Chancery) ,重點學(xué)習(xí)實用性技術(shù)和訴訟操作技能,如各種不同訴訟的程序步驟、法律文書的不同樣式和制作方法、收費標準等。 早期法律辯護人和法律代理人是后來英國出庭律師和事務(wù)律師的最初萌芽。

          二、二元制律師結(jié)構(gòu)的形成 從16世紀起,英國開始從中世紀向近代過渡,社會經(jīng)濟出現(xiàn)劃時代的變化。

          封建制度急劇衰落,資本主義長足發(fā)展,許多新的利益沖突和矛盾不斷涌現(xiàn)。在社會關(guān)系上,該時期正處于梅因所說的“從身份到契約”的轉(zhuǎn)型時期,人口流動和社會兩級分化空前加劇。這一切都導(dǎo)致訴訟爭端大幅度上升,促使律師職業(yè)進入了一個大分化、大改組、大發(fā)展的歷史時期。

          第一,出庭律師突飛猛進。中世紀時,普通出庭律師的數(shù)量一直十分有限,因為每年被授予出庭權(quán)的法律學(xué)徒寥寥無幾。例如,林肯會館在1510-1559年間平均每年只有2名學(xué)徒獲得出庭律師資格。 然而,自16世紀60年代起,林肯會館每年授予出庭律師資格的人數(shù)持續(xù)增長,60-70年代每年為6人左右,進入80年代后每年達到10-12人。 據(jù)普萊斯特統(tǒng)計,從1590年到1640年的半個世紀內(nèi),四大律師會館共授予2293人以出庭律師資格,其中格雷會館590人,內(nèi)殿學(xué)院522人,中殿會館553人,林肯會館628人。 與隊伍急劇擴大的同時,出庭律師打破了御用狀師對高級法庭辯護權(quán)的壟斷,取得了出席中央法庭辯護的權(quán)力。這樣,一個在人數(shù)上百倍于御用狀師的新興出庭律師群體出現(xiàn)于英國法律界。在很長時期內(nèi),出庭律師分別隸屬于四大律師會館管理,直到1895年,四大律師會館聯(lián)合成立出庭律師總會(The Bar Council),才建立起自己統(tǒng)一的職業(yè)組織。

          第二,御用狀師迅速衰落。隨著普通出庭律師獲得中央法庭的出庭辯護權(quán),御用狀師喪失了在司法訴訟中的壟斷性權(quán)威。同時,他們作為律師界最高領(lǐng)導(dǎo)層的地位也為新興起的總檢察長( Attorney-General)、副總檢察長(Solicitor-General)和國王法律顧問(King‘s Counsel)所取代?倷z察長出現(xiàn)于15世紀,其前身是14世紀時專門為國王提供法律事務(wù)的“王室代理人”(attornati regis)。最初,王室代理人不止一個,分別承擔不同的法律職責。后來,王室法律代理權(quán)逐漸集中于一個享有廣泛權(quán)力的綜合代理人手中,總檢察長一職由此產(chǎn)生。1461年8月,愛德華四世頒發(fā)特許狀,任命約翰?哈伯特為王室綜合代理人,“在英格蘭和威爾士所有法庭中享有全部法律代理權(quán)”。 學(xué)術(shù)界普遍認為,哈伯特是英國歷史上的第一任總檢察長。從一開始,總檢察長就有一位副總檢察長作為事務(wù)律師助理,而且他們身邊還有一組“皇家法律顧問”,協(xié)助完成繁重的王室法律工作。開始時,總檢察長、副總檢察長和國王法律顧問全都出身普通的出庭律師,其資歷、聲望和在法律界的實際地位都比御用狀師略遜一籌。但是,在16-17世紀期間,他們的法律地位迅速上升,壟斷了國王法律咨詢權(quán)和王室訴訟的啟動權(quán),成為律師界公認的最高權(quán)威和領(lǐng)導(dǎo)核心。于是,幾百年來高高在上、傲氣十足的御用狀師失去了往日的風采,降為律師界的二流角色,他們只能秉承總檢察長的指示行事,實際上已降格為一般的出庭律師。 御用狀師的衰落是時代變化的必然結(jié)果。16-17世紀是英國政治法律制度的轉(zhuǎn)型時期,議會和王權(quán)之間的斗爭一浪高過一浪,普通法法庭和特權(quán)法庭之間的沖突接連不斷,政治、法律、宗教等各種各樣的矛盾錯綜復(fù)雜地交織在一起。在這種形勢下,國王迫切需要的是既熟諳法律又精通政治的復(fù)合型人才,御用狀師顯然不能滿足國王的需要,因為他們都是在準修道院式的律師會館中,用封閉式的教育模式培養(yǎng)出來的普通法專家,知識結(jié)構(gòu)單一,視野狹窄,除了普通法之外,對其他知識了解甚少,故有“無知的博學(xué)階層”之稱。對于政治事務(wù),他們或者因一竅不通而不敢涉足,或者因自視清高而不屑一顧。這些特點決定了他們不可能繼續(xù)像中世紀那樣受到國王政府的重用。加之他們是法律界的佼佼者,素來以“紳士職業(yè)”、“榮耀階級”而受到社會各界的普遍尊崇。事業(yè)的成功、優(yōu)越的地位使他們養(yǎng)成了一種志得意滿、孤傲不群而又迂腐僵化、古板保守的文化心態(tài)。在一個繼往開來的歷史大變革時代,這種心態(tài)顯然是阻礙他們與時俱進、重新自我定位的沉重包袱。在16-17世紀,許多御用狀師在價值觀念和行為方式上仍然停留在中世紀。既然自身不能適時應(yīng)變,那么就只能論為歷史的落伍者。1873年,御用狀師稱號被正式廢除,這個曾經(jīng)風光數(shù)百年之久的高級律師等級最終退出了歷史舞臺。

          第三,代理人與出庭律師分道揚鑣。在中世紀時,出庭律師和代理人一樣,可以直接與當事人聯(lián)系。到16-17世紀,只有代理人可以直接接觸當事人。因為這時英國已采用書面訴訟形式,與當事人直接交談、了解案情、收集證據(jù)、起草起訴狀或辯護狀以及其他庭審前的一切準備工作,都由代理人負責,出庭律師只是到開庭時根據(jù)書面訴狀進行法庭辯論,因而無須直接接觸當事人。通常的做法是,代理人接受某件訴訟并準備好必要的文件后,再代表當事人聘請出庭律師出庭辯護。而且他們的報酬分別用兩個不同的英文詞來表達,出庭律師的報酬稱作“酬金”(honorarium),代理人的報酬稱作“訟費”(fee),前者不能直接向當事人收取,而由代理人代為收取和支付。所以,霍茲沃斯說:“出庭律師的委托人與其說是當事人,不如說是代理人! 這種新式的出庭律師、代理人和當事人“三角”關(guān)系在伊麗莎白一世時期已基本成型。17世紀初,出庭律師不得直接起訴案件和收取訟費,不得接觸當事人,作為一條律師法規(guī)則固定下來。由于兩類律師的區(qū)別越來越明顯,四大律師會館不再接受開業(yè)代理人為會館成員,也禁止授予代理人以出庭律師資格。這種排擠政策得到法官和政府的支持。17世紀上期,法庭和樞密院多次發(fā)布這類命令。結(jié)果,到17世紀末,代理人普遍被排斥于律師會館和法庭辯護席之外。

          第四,事務(wù)律師異軍突起。事務(wù)律師在中世紀的英國就已出現(xiàn),但那時他們不屬于法律職業(yè)者范疇。Solicitor一詞在英語中的最初含義指的是鼓動別人去干某件事的慫恿者、教唆者,原本與法律無關(guān)。到15世紀時,該詞才專指那些既不是出庭律師又不是代理人而只是協(xié)助當事人或代理人完成某些輔助性訴訟工作的低級法律職業(yè)者,他們是當事人或代理人的助手、仆人。1452年約克郡的一份遺囑曾責成遺囑執(zhí)行人在給予代理人必要報酬之外,還應(yīng)支付給事務(wù)律師部分服務(wù)費,這意味著事務(wù)律師開始被人們視為是正式的法律職業(yè)者。到16世紀中葉,事務(wù)律師隊伍日益壯大,發(fā)展為堪與代理人相提并論的一個新興律師集團,盡管其法律地位低于代理人:只有從業(yè)5年以上的事務(wù)律師才能取得法律代理人資格。所以,1557年內(nèi)殿會館的一項命令規(guī)定,“代理人和事務(wù)律師”不得成為該學(xué)院的成員;1574年法官和樞密院發(fā)布同樣內(nèi)容的命令,要求將“開業(yè)事務(wù)律師和開業(yè)代理人”排除于律師會館之外。 促使事務(wù)律師集團發(fā)展的原因主要有三:

          第一,打贏官司是當事人和代理人的根本目的。為此,他們除了要充分準備好有利于自己的各種證據(jù)、資料外,還需要了解訴訟對手的主張、打算及其與陪審團、證人的關(guān)系等信息,以便能及時發(fā)現(xiàn)和利用對方的漏洞和失誤,以求做到“知己知彼”,確保勝訴。按照法律規(guī)定,了解訴訟對手的有關(guān)信息不屬于代理人的合法業(yè)務(wù)范圍,如果代理人親自從事這類調(diào)查,有可能受到“非法助訟罪”的指控,因此,當事人或代理人往往雇用某個粗通法律者來完成這一工作,于是,一個專門提供這種服務(wù)的`律師分支就產(chǎn)生了。有資料證明,自12世紀起,英國就有少數(shù)人專門提供此類法律服務(wù)。 后來,隨著社會的進步、法律的發(fā)展和訴訟復(fù)雜性的增長,對這種專門服務(wù)的需求有增無減,是為事務(wù)律師發(fā)展的內(nèi)在原因。

          第二,法律代理人的業(yè)務(wù)范圍受到太多的限制,以至于在社會大變革的時代無法適應(yīng)訴訟迅速增長的現(xiàn)實需要,是為事務(wù)律師發(fā)展的技術(shù)性原因。前已述及,代理人類似于一種法庭官職,他們只能在授予其資格的普通法法庭上代理訴訟,這種封閉性規(guī)則無疑是束縛代理人擴展業(yè)務(wù)、增加收入的障礙。于是,不同法庭的代理人便通過互聘為助手的形式以擺脫上述規(guī)則的束縛,例如,普通訴訟法庭的代理人往往聘用王座法庭的代理人為自己的事務(wù)律師助手,反之亦然。這樣,法庭界限被打破,代理人的訴訟業(yè)務(wù)擴大了,收入也增加了,事務(wù)律師職業(yè)也隨之發(fā)展了。

          第三,15-16世紀大法官法庭和星室法庭、懇請法庭等特權(quán)法庭的建立為事務(wù)律師提供了新的發(fā)展機遇。由于代理人只能在普通法法庭上開業(yè),因此,投訴于大法官法庭或特權(quán)法庭的當事人最初只能從這些法庭的職員中聘請訴訟代理人,來完成必要的事務(wù)性工作。于是,大法官法庭有6名職員、星室法庭有4名職員、懇請法庭有3名職員先后獲得訴訟代理人資格。隨著大法官法庭和特權(quán)法庭訴訟量的迅猛增長,單純依靠法庭職員兼任代理人已不能滿足實際需要,這就為事務(wù)律師提供了新的發(fā)展機遇。在16世紀時,有大量事務(wù)律師活躍在大法官法庭和特權(quán)法庭上。數(shù)量的增多和作用的加強,令社會不可能繼續(xù)漠視他們的存在,不得不承認他們是法律職業(yè)者的一部分。由此可見,事務(wù)律師雖然最初萌芽于普通法法庭,但發(fā)展為一個新的律師集團卻是在16世紀的大法官法庭和特權(quán)法庭中完成的。

          第五,代理人與事務(wù)律師融為一體。早期的法律代理人和事務(wù)律師盡管在法律地位上略有差別,但因他們都被排斥于律師會館之外,都是以事務(wù)性工作為業(yè)得低級法律職業(yè)者,所以,從17世紀起,國家法律和社會民眾都把他們作為同一類律師看待。1605年的一項議會法規(guī),要求“事務(wù)律師和代理人應(yīng)遵守同樣的職業(yè)紀律”。 進入18世紀后,二者之間的差異越來越小,融合過程進一步加快。1729年的一個議會法案規(guī)定,代理人或事務(wù)律師的資格認定權(quán)均屬于法官,但業(yè)務(wù)范圍不受所屬法庭的局限,就是說,他們可以在任何法庭從事法律實務(wù)工作。該法案還統(tǒng)一了代理人和事務(wù)律師的任職條件、資格認定程序、訟費收取標準、對冒名頂替擅自開業(yè)者的懲罰辦法等。1750年的一項議會法案透露出,事務(wù)律師資格和代理人資格可以相互通用,已不分彼此了 .至此,二者徹底融為一體,構(gòu)成了英國現(xiàn)代律師的第二大分支,即事務(wù)律師,俗稱“沙律師”。 在很長一段時間內(nèi),代理人-事務(wù)律師沒有自己的職業(yè)組織,這種無組織狀態(tài)既不利于自身利益的保護,也不利于同行間的聯(lián)系和職業(yè)紀律的維持,從而為少數(shù)自私之徒欺騙當事人和“黑羊”非法從業(yè)提供了方便。為此,他們在1739年建立了自己的職業(yè)組織,即“在普通法庭和衡平法庭開業(yè)紳士協(xié)會”(Society of Gentlemen Practisers in the Court of Law and Eguity)。協(xié)會每兩年召開一次會員大會,平時工作由24人組成的執(zhí)行委員會負責。18世紀時會員人數(shù)可能從未超過200人,但他們都是最優(yōu)秀的事務(wù)律師,出庭律師、法官和議會對他們的意見都十分尊重。該組織的建立是英國近代二元律師結(jié)構(gòu)框架形成的主要標志之一。 1823年,以布賴恩?霍姆為首的一批普通事務(wù)律師另成立了“倫敦法律協(xié)會”(London Law Institution),并迅速從會員中募集到一筆捐款,在查色里街區(qū)購得一塊地皮,建起協(xié)會辦公大樓。1831年,新協(xié)會通過皇家特許狀獲得法人資格。第二年,新、舊兩個協(xié)會合并,舊協(xié)會名稱保留下來,簡稱“事務(wù)律師協(xié)會” (The Law Society)。 通過兩個世紀的分化與改組,一種獨特的二元律師制度出現(xiàn)于英國。出庭律師和事務(wù)律師在知識結(jié)構(gòu)、教育方式、任職條件、資格授予和業(yè)務(wù)范圍上各不相同,在組織上彼此分立,二者之間不能自由流動,更不能兼而為之。比較而言,出庭律師的資質(zhì)條件和社會地位相對較高,組織性較強。他們可以在任何法院出庭辯護,而且有資格出任法官,但他們不能與當事人直接接觸。事務(wù)律師無權(quán)在中央法庭出庭辯護,只能從事訴訟前的一般性法律事務(wù),如提供法律咨詢、制作法律文書、準備訴訟材料等。有關(guān)材料準備完畢后,便交由出庭律師繼續(xù)完成以后的庭審辯護工作。從一定意義上說,事務(wù)律師是出庭律師與當事人之間的橋梁和紐帶。

          三、19世紀的合并建議及其失敗

          19世紀時,事務(wù)律師為提高自身地位,強化了內(nèi)部管理,這體現(xiàn)在三個方面:一是加強了職業(yè)教育。1833年,事務(wù)律師協(xié)會開辦了培訓(xùn)學(xué)校,為低級事務(wù)律師講授普通法、衡平法和財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓法等。二是規(guī)范了資格授予條件。1843年,議會通過法案,規(guī)定事務(wù)律師必須具有5年“受雇秘書”(articled clerk)經(jīng)驗和通過資格考試后方能開業(yè)?脊儆煞ü偃蚊5人,每年更換一次。三是嚴格了紀律管理。1843年議會法案規(guī)定,由法庭任命專人定期對事務(wù)律師的職業(yè)行為進行調(diào)查,提出報告,對于違規(guī)違紀者法庭有權(quán)給予必要的懲罰。1868年,調(diào)查懲戒權(quán)轉(zhuǎn)交事務(wù)律師協(xié)會下屬的一個專門委員會負責。 通過以上措施,事務(wù)律師的教育程度和專業(yè)素質(zhì)大為改善,業(yè)務(wù)范圍隨之擴大。他們先后把財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓公證和羅馬民法監(jiān)護人的業(yè)務(wù)吸納進自己的權(quán)限范圍之內(nèi)。從1848年到1859年,他們先后取得在季會法庭、遺囑和離婚法庭、海事法庭和教會法庭上的開業(yè)權(quán)。1871年,又獲得擔任治安法官的資格。 以上發(fā)展使事務(wù)律師的社會聲望有所提高,但仍沒有根本改變其“低級律師”的地位。特別是在出庭律師的心目中,事務(wù)律師總是被視為“下等人” (inferior men)。1846年,事務(wù)律師喬治?斯提芬抱怨說,盡管他和許多出庭律師是親朋好友,但因職業(yè)偏見造成的無形隔閡使他喪失了許多與出庭律師聚會交流的機會,他透露,在其從業(yè)的32年中,只有一位出庭律師邀請他吃過飯。 對于這種不平等地位,出庭律師自然心存不滿。因此,從19世紀中葉起,不時有人建議改革二元體制,將兩類律師合而為一。1846年,法律改革家費爾德呼吁效法美國,取消對事務(wù)律師的歧視性限制規(guī)則,給予他們和出庭律師平等的出庭辯護權(quán),以便更合理地配置法律人才資源,讓訴訟當事人享有更大的自由選擇空間。 這個建議得到廣大事務(wù)律師的積極支持。然而,由于以出庭律師為主體的反改革勢力的阻撓,費爾德等人的改革努力最后以失敗告終。 許多人對這次合并改革的失敗深感惋惜,但英國法律史專家霍茲沃斯卻不以為然。他認為,二元律師制度雖有弊端,但也有優(yōu)越性,合并后的益處未必能夠彌補由此帶來的損失。首先,在二元制下,出庭律師通過律師會館實行行業(yè)自治,除犯有蔑視法庭罪法官可以懲罰他們外,其他一切均不受法庭和法官管轄,從而保證了出庭律師在法律活動中享有較大的獨立性,這種獨立性無疑有利于英國自由與法治的發(fā)展。其次,在二元制下,出庭律師不得直接接觸當事人,由此可以避免辯護律師過分“當事人化”,防止個人感情因素影響司法過程,保證出庭律師以相對超脫客觀的態(tài)度陳述和分析案情,這有利于法庭準確認定事實和正確地適用法律,作出合理公正的判決。最后,在二元制下,兩類律師分工合作,各司其職,出庭律師只管法庭辯論,事務(wù)律師負責一般性事務(wù),這種分工有助于提高律師的專業(yè)化水準,并進而提高司法審判質(zhì)量;羰险J為,幾個世紀以來,英國的司法一直以其高質(zhì)量和公正性而受到世界各國的贊揚,毫無疑問是與律師的專業(yè)分工及其高素質(zhì)分不開的。

          四、最近的改革與發(fā)展走向

          最近幾十年,要求改革二元律師制度的呼聲再起。改革要求者認為,二元制造成了訴訟費用昂貴,因為一個當事人必須同時負擔一名事務(wù)律師和一名出庭律師的費用,從而加重當事人的經(jīng)濟負擔;其次,二元制導(dǎo)致訴訟時間的浪費。因為同一個案件需要兩類律師參加,事務(wù)律師首先要仔細了解案情、核實證據(jù)、掌握法律要點,然后再交給出庭律師,出庭律師仍需要花費一定的時間熟悉案情,由此造成工作上不必要的重復(fù)。最后,二元制帶來擇業(yè)機會的不平等和社會不公。出庭律師職業(yè)的壟斷性,把事務(wù)律師永遠排除在法庭辯護席之外,使許多具有辯護才能的事務(wù)律師找不到施展才華的舞臺,這既是社會資源的巨大浪費,也不利于培養(yǎng)律師的競爭意識和進取精神?傊诟母镆笳呖磥,二元制不符合當今追求低成本、高效率和社會公正性的司法改革趨勢。 改革派的力量源泉主要來自事務(wù)律師團體。1969年,事務(wù)律師協(xié)會在一份報告中要求大法官授予事務(wù)律師在皇家刑事法院出庭辯護的權(quán)利,這一要求在1972年得到大法官的部分同意。此后,事務(wù)律師獲得了有限范圍內(nèi)的出庭辯護權(quán),即:如果案件是由治安法院預(yù)審、皇家刑事法院判決的話,事務(wù)律師可以在皇家刑事法院出庭辯護。在以后的近20年內(nèi),事務(wù)律師協(xié)會為打破二元分立制繼續(xù)努力,但在出庭律師公會的抵制下成效甚微。1979年,一個皇家委員會在對律師制度進行了為期3年的調(diào)查后,雖然承認舊制度存在弊端,但最終結(jié)論還是維持現(xiàn)狀,理由是二元制有利于保證法庭辯護和審判質(zhì)量。 1990年,英國律師制度改革終于邁出了關(guān)鍵性的一步。這一年,議會頒布了《法院和法律服務(wù)法》(The Court and Legal Services Act)。它規(guī)定,①出庭律師可以直接接觸某些當事人,可以與當事人直接訂立法律服務(wù)合同;②合格的事務(wù)律師可以被任命為高級法院的法官;③允許一切“合格者”在所有法院出庭辯護,而不一定非是出庭律師不可;④允許出庭律師和事務(wù)律師之間建立合伙關(guān)系(不過,迄今為止,出庭律師公會和事務(wù)律師協(xié)會都未放松其行業(yè)規(guī)則,這類合伙實際上仍被禁止)!斗ㄔ汉头煞⻊(wù)法》初步打破了兩類律師在業(yè)務(wù)分工上的隔絕狀態(tài),但僅此而已,在行為規(guī)范、職業(yè)培訓(xùn)、資格審查等管理事務(wù)上,兩類律師仍然分別由各自的行業(yè)組織負責。 1999年英國議會又頒布《接近正義法》(Access to Justice Act), 將改革又推進了一步。該法案規(guī)定,大法官在取得議會同意的條件下,可以改變那些不恰當?shù)叵拗瞥鐾マq護權(quán)的規(guī)則,這就簡化了出庭辯護資格的批準程序。另外,該法案授予出庭律師以完全的庭審前訴訟準備權(quán)利,包括會見當事人、證人和核實證據(jù)等,但前提是必須經(jīng)過必要的培訓(xùn),并已經(jīng)在事務(wù)律師協(xié)會注冊。 從整體上說,最近十幾年的改革還是頗受各界歡迎的,尤其是當事人和事務(wù)律師,因為改革降低了訴訟費用,打開了兩類律師之間相互流動的通道。到1998年12月,大約有600名事務(wù)律師獲得了出庭辯護權(quán)!督咏x法》實施后,流動速度加快,截止2001年6月,獲得出庭辯護權(quán)的事務(wù)律師達到1153名。 單就以上數(shù)字看,兩類律師間的流動規(guī)模不是很大,1153人在當時的近10萬名事務(wù)律師中實在微不足道,所以有人抱怨改革步伐太慢,應(yīng)加大力度,徹底合并兩類律師。1999年,在迪斯尼樂園召開的事務(wù)律師協(xié)會年會上,協(xié)會主席羅伯特?薩耶建議,在五年內(nèi)建立一個統(tǒng)一的、單一的法律職業(yè),包括事務(wù)律師、出庭律師、律師事務(wù)所高級職員、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓師等所有法律職業(yè)者在內(nèi),并由目前的事務(wù)律師協(xié)會統(tǒng)一代表和管理。這個建議說明,目前要求進一步深入改革的力量還是相當強大的。

          但是,在筆者看來,近期內(nèi)英國不會有新的重大改革措施出臺,因為徹底合并兩類律師、實現(xiàn)一體化的可能性不大,也沒有多少必要性。這樣說的理由之一是,這種二元律師制度是在長期的司法實踐中自發(fā)形成的,有著悠久的歷史,而英國又是一個特別尊重傳統(tǒng)的保守型國家,完全拋棄舊制度,采納某種全新的制度,這與英國的文化傳統(tǒng)是不相符合的。另一個更深刻的理由是,分工是促進專業(yè)化和提高工作質(zhì)量與效率的必由之路,是當今世界各行各業(yè)發(fā)展的普遍趨勢。實際上,在任何一個法律制度發(fā)達的國家,律師職業(yè)內(nèi)部都存在某種“有實無名”的分工,而且法律制度越完善、越復(fù)雜,分工就越是必不可少。例如,在律師一元制的美國,多數(shù)大型事務(wù)所內(nèi)部都根據(jù)個人的專業(yè)特長,劃分為若干職能不同的小組,對口接受訴訟業(yè)務(wù);在法國,不但有代理律師和出庭律師的實際區(qū)分,而且還有一個公證人階層。所以,過去英國由兩類不同律師分別完成法庭內(nèi)的辯護工作和法庭外的事務(wù)性工作,原本具有一定的必要性與合理性。用美國學(xué)者埃爾曼的話說,這種區(qū)分有助于“創(chuàng)造一個數(shù)量小和專業(yè)化的精英階層的高度分層的社會”。 它的不合理性在于,通過歷史的積淀走上了固定化、絕對化,蛻變成了一種畫地為牢的“人造藩籬”,將兩類律師強制性地予以分離隔絕,使之分別具有某種壟斷特征,從而違背了現(xiàn)代社會對開放性和流動性的需求。所以,改革的終極目標不是取消分工的徹底合并——分工是不應(yīng)也不能取消的——而是拆掉“人造藩籬”,引入市場機制,允許兩類律師相互流動,自由競爭,讓每一個律師都能毫無限制地找到自己的最佳位置,最大限度地發(fā)揮自己的興趣與專長。就此而言,英國律師制度改革的目的似乎已經(jīng)達到了。不過,英國人一向講究實際效用,而不太注重邏輯,因此,未來英國律師制度的改革究竟何去何從,還需拭目以待。

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